Polgári jog, 1930 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1930 / 4. szám - Vétel tulajdonjog fenntartásával a mai jogban és a M. M. T.-ban

145 Tételes jogunk és bírói gyakorlatunk a veszély elhárítá­sára, kevés preventíve ható jogi eszközt bocsát rendelke­zésre, bár szétszórtan különösen a magánjogi törvény­könyv javaslata számos vonatkozásban ad a fenyegető ve­szély ellen több-kevesebb elhárító eszközt, de anélkül, hogy ezekből a szétszórt rendelkezésekből valami elvi mag összesűríthető volna. A pécsi ügyvédszövetség keretében a magánjogi veszélyről tartott előadásom során utaltam arra, hogy tételes jogunkat és gyakorlatunkat igen sok vonatkozásban jellemzi, hogy a szemmel látható veszély mellett a jog elhalad és azt negligálja. Ezt a jelenséget a veszélysüketség nevével illettem, aminek egyik példája gyanánt felhozható az előörökösnek az utóörökös rová­sára történt vagyon elidegenítése, amely esetre a Kúria abból kiindulva, hogy az utóörökös joga csak az utóörö­kösödés megnyíltával keletkezik és odáig csupán váro­mány illeti, az utóörökös megtámadási keresetét időelőtti­ség címén elutasítja. A most megbeszélt kúriai határozat viszont ép a veszély ezúttal megtörtént figyelembevétele szempontjából külön hangsúlyozandó, hogy amíg más esetekben már fennálló joggal szemben is a veszélyezte­tési stádium oltalmi igényt még nem szül és jogunk a jogsértés tényleges beállásának bevárására utalja a ve­szélyeztetett felet, illetve csak ez esetre nyitja meg szá­mára az elkésett oltalmat, addig az adott esetben a Kúria saját állásfoglalása szerint még fenn sem álló követelés, hanem csak egy nasciturus jog veszélyeztetése ellen is oltalmat ad. A nasciturus jognak ez az oltalmazottsága veti fel azt a teoretikusnak tetsző és a jogi miszticizmusig elnyúló kérdést, hogy mikor keletkezik egy jog, illetve mikor te­kintetik egy jog keletkezettnek. Éles és bizar szövege­zéssel azt lehet mondani, hogy bizonyos követelés él már megszületése előtt. Csak két, a valorizatióval kapcsolatos példára utalok, amelyek közül az egyik mindennapos eseménye és szinte kiindulópontja volt a valorizációs gyakorlatnak, a másik konstruált eset, amelyről nem tu­dom, hogy a gyakorlatot foglalkoztatta-e. Az ingatlan adás-vételi ügylet in integrum resti tutiójával a lefizetett vételár a vevőnek visszajárt. A gyakorlat állandósult abban az irányban, hogy a vételár azon valutáris érték szerint ítélendő, amellyel az lefizetésekor bírt. Dogma­tikusan az a, jogi helyzet, hogy a visszajáró vételár iránti igény nem a vételár lefizetésével, hanem az in integrum restitutió kimondásával keletkezik. A vételár lefizetése solvendi kauza történt, nem pénzkövetelés iránti jog megállapítási szándékával. A valorizáció pedig vissza­nyúl ilyeténkép korábbi időpontra, sem mint dogmatiku-

Next

/
Thumbnails
Contents