Themis, 1871 (2. évfolyam, 1-43. szám)

1871 / 41. szám - A kir. ügyészségnek életbeléptetésének feltételei - A második magyar jogászgyülés üléseiből. [1. r.]

— 465 ­által csak azt akartam jelezni: hogy mily sok­féle szempontokra kell tekintettel lennünk, ha a tárgyalás alatt lévő rendkívül fontos elvi kérdést, specificus viszonyainknak megfelelő helyes ala­pokra kívánjuk fektetni. Most áttérve a szőnyegen lévő indítványra — nem látom szükségét a novelláris intézke­désnek azért, mert épen a Teleszky ur által oly hevesen megtámadott, „országbírói értekezlet" szolgálhatna nekünk intő példa gyanánt arra nézve, hogy mily káros, ha a régi és uj jogelvek nem hozatnak benső öszhangzatba; szóval ha az anyagi törvények rendszeres epurálás helyett, csak ugy ideiglenesen, mintegy kapkodva foldozgattatnak. Ily eljárás okvetlenül megbosszulja magát! Mert a jogrendszer élő organismus: mely nem tür magában heterogén elemet. S mindennek daczára Teleszki ur most ön­maga ajánlja, hogy az országbírói értekezlet ál­tal meghonosított, káros állapotot — „a régi törvények és uj elvek vegyes házasságát" — ugyanily félszeg módon irtsuk ki: feledvén — hogy épen ezen mód alkalmazása volt az akkori — s lenne a jövendőbeli baj kútforrása. Egyébiránt vegyük gyakorlatilag a dolgot. Ha most ez ideiglenes intézkedés megté­tetnék is, igen könnyen előállhatna azon eset, hogy az pár évi tengődés után ismét cassáltatni fog. ha t. i. be nem illik a majdani codex ke­retébe. Minthogy azonban a szerzett jogokat, rendszerint a szerzés idejében fönálló törvény szabályozza ; minthogy továbbá ez ideiglenes tör­vény hatálya alatt keletkezendő jogok még évti­zedekre is kiható következménnyel bírnak, igen természetes: hogy az uj codex idejében is alkal­mazni kell e törvényt: holott már most is any­nyi .ideiglenes" „ideiglenesebb" és „legideigle­nesebb" eredetű törvényünk van, hogy alig tu­dunk köztük eligazodni. (Felkiáltások: Ez igaz. Halljak.) Kérdem tehát, van-e szükségünk a .bábeli zavar* ily fokozására ? Én azt mondom, hogy nincs, mert károsnak vélem, ha a nép jogfogal­mai s ezzel együtt a joguralom biztonságán ala­puló általános jognézlet gyakran összekuszál­tatik. Ezek után méltóztassanak még megbocsátani, ha fáradságot veszek — megvizsgálandó az is : vál­jon egy pár évi késedelem szükségkép oly nagy veszélyt rejt e méhében, mint azt Teleszky ur képzeli? Én részemről ezt egyelőre is tagadom. Mert: A törvényes öröklés csak először a leme­nők; másodszor az örökhagyó neje: és harmad­szor szülőinek jogait érintvén első sorban, ha e szempontokból vesszük bonczkés alá a jelenlegi törvényes öröklési szabályokat, azon végered­ményre kell jutnunk, bogy: I. fenálló törvényeink a „lemenők" érdekeit tökéletesen biztosítják ; mit maga az indítványozó ur is elismer. E szempont tehát nem indokolja a rögtönös javítást. II. Csaknem ugyanez mondható az örökha­gyó nejét illetőleg is. Ugyanis, köztudomású, mily lovagias módon védi corpus jurisunk a nő jogait. Ott látjuk jogrendszerünkben a közszerze­ményi jogot, mely paraszt, polgárlibertinus, ho­norátior, sőt a nemeseknél is fönállott bizonyos esetekben. Ugy hogy az ellenkező állapot: csakis kivételnek tekinthető. E közszerzeményijog még végrendeletileg sem rövidíthető meg csak a nemes által, vagy pedig oly térj által: a ki vagyonát saját tudo­mányával szerezte. Ámde ily esetnél is, ha a férj uem végren­delkezett: a szerzemény fele ipso jure a nőre száll. Sőt ezenfelül, még a férjnek oly szerze­ményi javaiból is, a melyet ez a hazásság előtt szerzett: özvegyi öröklés czimén egy gyermek­rész illeti a nőt (Kövy 389. §.) Ha a nő nemes férjével közszerző volt: öz­vegyi öröklés czimen, szintén ugyanily gyermek­rész illeti őt, elhunyt férjének még azon javai­bói is, melyek a közszerzemény elkülönítése után, osztály fejében jutottak a férj örököseinek (Kövy 388. §.) Hogy az itt jelzett jogelvek a jelenlegi gya­korlati életben is irányadók: hivatkozom néhány legújabban megjelent legfőbb itélőszéki dönt­vényre, melyek közül az egyik („Tuemis" 1 870. toly. 24. sz.) világosan mondja: „végrendelet és leszármazó örökösök hiányá­ban, gyermeke után az életben lévő szüle örökö­södik oly javakra nézve, melyek az elhunyt há­zastárs közszerzeményei voltak s mint ilyen szál­lottak át a most már szinte meghalt gyermekre" a másik döntvény pedig („jogtud. közlöny" 1871. foly. 12. szám) „hitvestársi öröklésnek helye van még ak­kor is : habár a kérdéses vagyon nem a házas­ság tartama alatt szereztetett." Sőt — a jobbágyokra vonatkozólag, döntvé­nyeinken kívül, a tételes törvény és pedig az 1870. 8. t. cz. 9. §-a világosan kimondja azon jogelvet, melyet az általam most idézett 2-dik döntvény sanctionált. A fenthivatkozott példák folytán tehát ta­gadom, hogy az indítvány indokolásának illustrá­lása czéljából Teleszky ur által fölhozott gya­korlati eseteknél az apai szerzeményben a gyer­mek után nem örökösödik az édes anya; tagadom — ez esetnél különösen azon moz­zanatot : hogy a férj egész szerzeményéből sem­mit sem örököl a nő. Mert föntebb már láttuk, hogy oly esetekben is, midőn a nőnek közszer­zői joga nincs: még akkor is felét örökli a nő a férj szerzeményeinek törvényes esetében. E szerint tehát a nőnek rovására rendkívül ritkán .nevethetnek" az oldalagos, vagy felme­nő örökösök, főleg ha tudjuk, miszerint a nőre végrendelet és leszármazók nemlétében minden szerzemény átszáll s hogy abból ő még férje szülőit is teljesen kizárja. De e jogokon kívül ott van még a nő biz­tosítására az úgynevezett özvegyi jog is. Ugy, hogy bátran elmondhatjuk, miszerint a nőre csak azon egy eset lehet hátrányos; midőn a férj szerzemény nélkül hunyván el, öröklött vagyo­naiból mit sem hagyott nejének végrendeletileg, holott pedig ez szabadságában állott volna. Ámde előre bocsátva, hogy ily eset igen ritka, még ekkor is védi a nőt az özvegyi jog és özvegyi öröklés, mely utóbbi egy gyermek rész tulajdoni jogát adja a nő részére a férjnek sza­badon örökölhető javaiból (Kövy 388. §.) — Ily hatályú özvegyi öröklésnek helye volt a neme­seknél is. Ekként beigazoltam, hogy a nő érdeke sem parancsolja a törvényes öröklés terén való rög­tönös intézkedést. Sőt azt hiszem, hogy ha co­dificatió alkalmával azon sajnos eset beállana, a mi a mostani eszme áramlat mellett igen való­színű, hogy t. i. hazai jogunkat specificus nem­zeti jellegéből egész kivetkőztetjük s mintegy cosmopolita jogrendszerré idomítjuk át: mondom ez esetben, a házassági vagyonjog rendezése foly­tán valószínűleg nem fog a nő oly roppant ter­jedelmes jogokat élvezni, mint most. Végül térjünk át a Ill-ik és utolsó szem­pontra t. i. az örökhagyó szülőire. Tagadhatlan, hogy ha sem öröklött vagyon, sem végrendelet nincs: akkor az örökhagyó szü­léjét, ,neje teljesen kizárja a szerzeményből. Ámde, habár ily esetben a szülőnek örö­kölhetési joga volna is, még akkor is ritkán él­vezhetné ezt; mert a szerzési képesség és nős állapot már feltételezi: hogy a gyermek jó ma­gas életkort ért s igy a szüle ő előtte halt meg. Egyébbiránt ha a gyermeknek annyira szi­vén fekszik szülője érdeke — tessék végrendel­kezni. Ekkor nem lesz baj. Igaz, előjöhet oly véletlen halál, hogy a végrendelkezésre physicai idő nem marad. — De ez eshetőség szerintem oly malheur: mintha a gyermek még akkor halt volna meg: midőn .szerzeménye" még nem volt. Hát ekkor mivel kárpótoltatik a szüle ?! (Folytatjuk.) Jogeset, mely szerint a p. prts. 44. §-a érvény­telen s a folyó 1871. évi martius 29-én 2816. sz. alatti semmit ős zéki határo­zattal kimondott el v ugyan csak a semmitőszék által megdöntetett. Gyúr a Adolf ügyvéd úrtól. T. J. felperesnek S. J. s társai elleni tu­lajdonjog előjegyzésének igazolása iránti perében következő tények merültek fel: T. J. felperes S. J. és társai alperesek test­vérjétől tettleg elkülönzött s az úrbéri rendezés alkalmával különhasitott, mindazonáltal S. J. és társaival határozott arányban egy telekkönyvbe jegyzett, igy telekkönyvileg osztatlan birtokot vett meg; hogy ezen birtokra birtoktulajdoni jogát bekebleztethesse, S. J. és társainak bekel­lett volna mint tulajdonos társaknak ősmerni, hogy az adásvevés tárgyát képező birtok az el­adó tulajdona, fs annak a vevő nevérei lejegy­zését megengedik. S. J. s tulajdonos társai jog­védjük tanácsára ezen beösmerést, illetve lejegy­zési beleegyezést azért tagadták meg, mert eladó testvérjök magtalan levén, ha vevő megvett bir­tokát nevére át nem Írathatja — halálával ezen birtokot ők fogják örökölni. Ily helyzetben T. J. vevő a megvett birtokra birtoktulajdoni jogát előjegyeztette, a megtörtént előjegyzés után az előjegyző telekkönyvi hatóság előtt S. J. s társai ellen az igazolási pert a prrts. 44-ik §-a alap­ján megkezdette. Ezen perben alperesek beősmerték, hogy az eladott birtok tulajdonilag eladó testvérüket il­leti, de tagadták, hogy mint tulajdonos társak lejegyzési nyilatkozatot adni kötelesek, — hogy ők az igazolási perbe bevonhatók. Felperes al­peresi tagadás ellenében kijelentette, hogy al­peresek mindaddig mig eladó testvérükkel a telekkönyvi közösség meg nem szűnik — az iránt nyilatkozni tartoznak: mi képezi a közösségből annak tulajdonát, egyszersmind ezen telekkönyvi közösből az eladót illető résznek lejegyzését megengedni tartoznak, hogy továbbá jogosan vo­nattak az igazolási perbe, mert ők képezik egye­dül a bekeblezési akakályt, nyilatkozatuk meg­tagadása által ezen akadály elhárítása az elő­jegyzés igazolásának keretébe tartozik s a te­lekkönyvi hatóság a prrts 44-ik §-a alapján ezen igazolási perben mint egyedül illetékes hatóság jogosítva van mindazon kérdések felett ítélni, melyek a bekeblezésnek akadályai, melyek által az előjegyzés igazolható. Az első biróság felperest keresetével eluta­sította s 12 frt költségben marasztalta azon indokból, mert állítólag közte és alperesek közt semmiféle jogviszony nem létezik, tehát nem követelheti, bogy alperesek az adásvevéshez be­leegyezésükkel hozzájáruljanak, mert továbbá a vagyonközösség megszüntetése vagy a birtok részek elkülönítése s meghatározása igazolási per tárgyát nem képezheti, ez az illető birtok­társak közt eldöntendő kérdés maradván. Felperes ezen ítéletet felebbezte, kimutatta, hogy a felebbezett ítéleti indokok tévesek, mert miután ő az eladó birtokjogaiba lépett, az ő te­lekkkönyvi joga reá háramlott, igy közte és alperesek közt telekkönyv-közösségi jogviszony igen is létezik, hogy itt továbbá vagyonközösség megszűntetéséről szó sem lehet, mert ugy fel­peres jogelődje, mint alperesek külön háztartást visznek, vagyonközösséget soha sem folytattak, hogy az osztályrészek telekkönyvileg is meg vannak hányad szerint határozva, hogy a birtok részek elkülönítése végett az úrbéri rendezés alkalmával intézkedés történt, azok régen, még az úrbéri rendezéskor elkülönítettek és mert al­peresek beősmerték, hogy az eladott rész 6ladót, felperes birtokelődjét illeti, annak kimondása, miszerint annak lejegyzését alperesek megengedni tartoznak — az előjegyzés igazolásához tartozik, mely felett bíráskodni a telekkönyvi hatóság van hivatva. A királyi itélő tábla 1870. évi 34. számú ítéletével az elsőbirósági ítéletet indokaiból hely­ben hagyta. Felperes támaszkodva az országbírói érte­kezlet 153. §-ára, mely szerint telekkönyvi ügyek­ben két | egybehangzó határozat ellenében is van helye további felebbezésnek, — perét felebbezte leginkább azért, hogy mondassék ki: érvényes e a prrts 44-ik szakasza, mely birtoktulajdoni jog előjegyzésének igazolását ugyanazon telek­könyvi hatósághoz utasítja, hol az előjegyzés történt, mert ha igen: akkor az elsőbiróság ha­tásköréhez tartozik alperesi kifogások, mint az igazoláshoz tartozók felett érdemlegesen ítélni. A magyar királyi curia azonban 1871. év febr. 27-én 58. sz, a. az indoknélküli királyi táblai ítéletet ugyanazon indokokból helyben hagyta s mert felperes jogelv kimondását kí­vánta 25 frt rokonsági büntetéssel sújtatott. Ezen lesújtó ítélet ellen semmiségi panasz lön beadva, s felperes hitte, hogy miután a semmitőszék 1871. évi máj. 29-én 2816 sz. a. határozatában elv gyanánt kimondotta, miszerint telekkönyvi peres ügyekben keletkezett két alsó bírósági öszhangzó határozatok ellenében is van helye további fellebbezésnek a Hl-ad biróság­hozi felebbezést, melyben jogelv kimondása czé­loztatott — konokságnak nem vétethetik, leg­alább az ítélet bírságoló része meg fog sem­misittetni. A semmitőszék azonban cserben hagy­ván folyó év mart. 29-én 2816 sz. a. hatdro­zatilag kimondott elvét, folyó évi jul. 18-án 8029. sz. a. határozatával a semmiségi panaszt elvetette, mert szerinte a kir. legf. ítélőszék a konoksági büntetést a törvénykorlátain belől szabta ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom